十大典型工伤案例当前,工伤案件直线攀升,新情况、新问题不断出现。《工伤 保险条例》虽然颁布时间不长,但依然有许多不适应社会发展要求的地方。由于工伤 内涵的界定不清、工伤保险待遇的性质不明、民事侵权赔偿与工伤待遇之间的关系存 在较大分歧,“工作时间”“工作场所”“工作原因”“机动车”等概念的钠涵也不 十分清晰。这决定了工伤行政案件法律适用问题必然成为行政审判所面临的一个热点 和难点问题。 本报将分两期肝刊登从全省法院2004年以来审理的700余件工伤行政 案件中筛选出的十几起典型案例,集中反映《工伤保验条例》法律适用过程中的凝难 现状。以通过分析典型行政案件,总结适用法律的规律,摸索有关工伤法律适用的基 本原则。 1、超龄农民工受伤能香算工伤? 【提示】超过法定退休年龄的农民应聘于用人单位,由于其不具备主体资格,与 用人单位不能构成《劳动法》意义上的劳动关系,工作中受伤亦不能适用《工伤保险 条例》享受工伤保险待遇,只能按照雇佣关系直接向用人单位主张赔偿责任 【案情】原告季明花生于1957年2月21日。2007年4月9日,原告在第三人连 水某棉纺织厂工作时授伤,原告右手截肢。2007年5月下旬,原告向涟水县劳保局申 请工伤认定。劳保局以原告的工伤认定申请不符合受理条件为由,决定不予受理。原 告申请复议。连水县人民政府作出维持被告涟水劳保局作出的工伤认定决定。原告不 服,向法院提起行政诉讼 【审判】涟水法院审理认为:原酷在发生事故受伤时,已超过50周岁。根据有关 法律规定,原告已不符合芳动者就业的法定年龄,其受伤不应适用《工伤保险条例》 等劳动法律规范来调整。 一审宣判后,季明花不服,向准安中院提起上诉。准安 中院经审理认为:劳动关系基于劳动合同所产生,在双方未订立劳动哈同的情况下, 其主要实体符合法律规定的劳动关系即可确认为事实劳动关系。《国务院关于工人退 休、退职的暂行办法》规定女工人的退休年龄为50周岁。江苏省劳动和社会保厅 《关于实施(工伤保险条例)若干问题的处理意见》(苏劳社医[2005]6号)第七 条规定:离、退休仍在工作的人员,不属于《工伤保险条例》调整的范围。案中,上 诉人季明花已超过50周岁,属于应退休人员,不符合建立劳动关系的主体资格,其受 不适用《工伤保险条例》调整,其在务工中遭受的伤害,可依照其他法律规定予以 处理 2、挂靠货车司机受伤找谁赔? 【提示】挂靠车辆受聘驾驶员运输货物至目的地后,辅助收货方完成卸货过程中 受到伤害。在雇主不具备用工主体资格的情况下,应认定受聘驾驶员与挂靠公司存在 事实劳动关系。 【案情】自2003年11月1日起,任光将其资产苏BE-2833的货车挂靠金山公司 经营。同时聘用李世富为该车驾驶员,并由其向李世富支付工资。李世富于2006年8 月2日驾驶苏BE-2833货车,前往无锡送货。到达目的地后,李世富帮助客户卸货时
十大典型工伤案例 当前,工伤案件直线攀升,新情况、新问题不断出现。《工伤 保险条例》虽然颁布时间不长,但依然有许多不适应社会发展要求的地方。由于工伤 内涵的界定不清、工伤保险待遇的性质不明、民事侵权赔偿与工伤待遇之间的关系存 在较大分歧,“工作时间”“工作场所”“工作原因”“机动车”等概念的内涵也不 十分清晰。这决定了工伤行政案件法律适用问题必然成为行政审判所面临的一个热点 和难点问题。 本报将分两期刊登从全省法院 2004 年以来审理的 700 余件工伤行政 案件中筛选出的十几起典型案例,集中反映《工伤保险条例》法律适用过程中的疑难 现状。以通过分析典型行政案件,总结适用法律的规律,摸索有关工伤法律适用的基 本原则。 1、超龄农民工受伤能否算工伤? 【提示】超过法定退休年龄的农民应聘于用人单位,由于其不具备主体资格,与 用人单位不能构成《劳动法》意义上的劳动关系,工作中受伤亦不能适用《工伤保险 条例》享受工伤保险待遇,只能按照雇佣关系直接向用人单位主张赔偿责任。 【案情】原告季明花生于 1957 年 2 月 21 日。2007 年 4 月 9 日,原告在第三人涟 水某棉纺织厂工作时受伤,原告右手截肢。2007 年 5 月下旬,原告向涟水县劳保局申 请工伤认定。劳保局以原告的工伤认定申请不符合受理条件为由,决定不予受理。原 告申请复议。涟水县人民政府作出维持被告涟水劳保局作出的工伤认定决定。原告不 服,向法院提起行政诉讼。 【审判】涟水法院审理认为:原告在发生事故受伤时,已超过 50 周岁。根据有关 法律规定,原告已不符合劳动者就业的法定年龄,其受伤不应适用《工伤保险条例》 等劳动法律规范来调整。 一审宣判后,季明花不服,向淮安中院提起上诉。淮安 中院经审理认为:劳动关系基于劳动合同所产生,在双方未订立劳动合同的情况下, 其主要实体符合法律规定的劳动关系即可确认为事实劳动关系。《国务院关于工人退 休、退职的暂行办法》规定女工人的退休年龄为 50 周岁。江苏省劳动和社会保障厅 《关于实施〈工伤保险条例〉若干问题的处理意见》(苏劳社医[2005]6 号)第七 条规定:离、退休仍在工作的人员,不属于《工伤保险条例》调整的范围。案中,上 诉人季明花已超过 50 周岁,属于应退休人员,不符合建立劳动关系的主体资格,其受 伤不适用《工伤保险条例》调整,其在务工中遭受的伤害,可依照其他法律规定予以 处理。 2、挂靠货车司机受伤找谁赔? 【提示】挂靠车辆受聘驾驶员运输货物至目的地后,辅助收货方完成卸货过程中, 受到伤害。在雇主不具备用工主体资格的情况下,应认定受聘驾驶员与挂靠公司存在 事实劳动关系。 【案情】自 2003 年 11 月 1 日起,任光将其资产苏 BE-2833 的货车挂靠金山公司 经营。同时聘用李世富为该车驾驶员,并由其向李世富支付工资。李世富于 2006 年 8 月 2 日驾驶苏 BE-2833 货车,前往无锡送货。到达目的地后,李世富帮助客户卸货时
砸伤左小腿。李世富就该事故向江阴市劳保局要求工伤认定。劳保局受理后,依照工 伤认定程序向金山公司发出了《工伤认定举证责任通知书》,但金山公司未在规定的 15日举证期限内提出异议,亦床提供任何证据材料。被告于2006年9月28日作出了 工伤认定决定,于10月19日将该决定书分别邮寄送达李世室及金山公司。金山公司 不服,提出行政复议申请,复议机关作出了维持劳动社保局的工伤认定决定。金山公 司不服,向江阴法院提起行政诉讼 【审判】江阴法院经审理认为,行政法规及规障中均明确规定了职工与用人单位 对工伤认定的主张不一致时,由用人单位承担举证责任的原则。原告接到被结的《工 伤认定举证通知书》,按法定的期限和废求提供其认为不构成工伤的证据和观点,但 原告始终未能提出任何异议和证据材料,因此,原告应对自己未能举证的行为承担法 律责任。 法院又认为:李世富与金山公司虽未签订劳动合洞,但从任光与金山公 司签订的车辆挂靠协议看,金山公司成为该车法律上的车主和营运主体。李世富以公 司驾驶员名义承担运输任务,且任光是自然人无用工主体资格,任光聘用李世富的行 为可视为公司行为,因此,李世富与公司之间构成了事实劳动关系。 法院还认为 因运输工作具有流动特性,其运输货物的目的地是工作的组成部分,因此,符合单位 以外的相关区域的特性,因而被告认定李世富受伤的地点属于工作场所亦无不当。法 院判决维持社保局作出的工伤认定决定。 3、夜班打瞌睡恰遇安全事故是否算工伤? 【提示】劳动者在夜班的工作操作休息间隙坐在门边打瞌睡,因同事操作行为引 发安全事故而受伤,符合《工伤保险条例》第十四条规定的“在工作时间和工作场所 内,因工作原因受到事故伤害”认定工伤的条件,应该认定为工伤。 【案情】李恩暄是金莲纸业有限公司(以下简称金莲公司)造纸一车间的造纸工 于2006年10月20日0时至8时上夜班凌晨5时45分左右,纸辊架上原有的畔成 品纸辊突然坍塌,砸向正坐在车间内门边休息打瞌睡的李恩喧,李躲闪不及,造成右 脚踝骨骨折的事故。金莲公司向金湖劳动局提出工伤认定申请,金湖劳保局作出了不 符合《工伤保险条例》第十四条规定的工伤认定的情形。因此,不属于因工受伤。后 原告李恩暄不服向准安市劳保局提起行政复议,淮安市劳保局作出维持金湖劳动局的 认定的决定。为此,原告于2007年2月5日向金湖法院提起行政诉讼。 被告劳动 局辩称,原告虽然是在工作时间和工作场所内,但当时原告打瞌睡,而没有直接从事 工作,非因工作原因而受伤,不符合国务院《工伤保验条例》第十四条第一款所规定 的“在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害”可以认定为工伤的条 【审判】 金湖法院经审理认为,原告是在其当班从事生产经营活动整个过程 中受伤,其夜班工作期间,因生理原因打瞌睡违反劳动纪律,并不是排除其虹作原因 受伤的法律依据:其次,第三人金莲公司存在着生产上的不安全隐患是导致原告受伤 的内在原因,工作场所中纸辊坍塌才是导致原告受伤的直接原因。故应认定原告是在
砸伤左小腿。李世富就该事故向江阴市劳保局要求工伤认定。劳保局受理后,依照工 伤认定程序向金山公司发出了《工伤认定举证责任通知书》,但金山公司未在规定的 15 日举证期限内提出异议,亦未提供任何证据材料。被告于 2006 年 9 月 28 日作出了 工伤认定决定,于 10 月 19 日将该决定书分别邮寄送达李世富及金山公司。金山公司 不服,提出行政复议申请,复议机关作出了维持劳动社保局的工伤认定决定。金山公 司不服,向江阴法院提起行政诉讼。 【审判】江阴法院经审理认为,行政法规及规章中均明确规定了职工与用人单位 对工伤认定的主张不一致时,由用人单位承担举证责任的原则。原告接到被告的《工 伤认定举证通知书》,按法定的期限和要求提供其认为不构成工伤的证据和观点,但 原告始终未能提出任何异议和证据材料,因此,原告应对自己未能举证的行为承担法 律责任。 法院又认为:李世富与金山公司虽未签订劳动合同,但从任光与金山公 司签订的车辆挂靠协议看,金山公司成为该车法律上的车主和营运主体。李世富以公 司驾驶员名义承担运输任务,且任光是自然人无用工主体资格,任光聘用李世富的行 为可视为公司行为,因此,李世富与公司之间构成了事实劳动关系。 法院还认为, 因运输工作具有流动特性,其运输货物的目的地是工作的组成部分,因此,符合单位 以外的相关区域的特性,因而被告认定李世富受伤的地点属于工作场所亦无不当。法 院判决维持社保局作出的工伤认定决定。 3、 夜班打瞌睡恰遇安全事故是否算工伤? 【提示】劳动者在夜班的工作操作休息间隙坐在门边打瞌睡,因同事操作行为引 发安全事故而受伤,符合《工伤保险条例》第十四条规定的“在工作时间和工作场所 内,因工作原因受到事故伤害”认定工伤的条件,应该认定为工伤。 【案情】李恩暄是金莲纸业有限公司(以下简称金莲公司)造纸一车间的造纸工, 于 2006 年 10 月 20 日 0 时至 8 时上夜班。凌晨 5 时 45 分左右,纸辊架上原有的半成 品纸辊突然坍塌,砸向正坐在车间内门边休息打瞌睡的李恩暄,李躲闪不及,造成右 脚踝骨骨折的事故。金莲公司向金湖劳动局提出工伤认定申请,金湖劳保局作出了不 符合《工伤保险条例》第十四条规定的工伤认定的情形。因此,不属于因工受伤。后 原告李恩暄不服向淮安市劳保局提起行政复议,淮安市劳保局作出维持金湖劳动局的 认定的决定。为此,原告于 2007 年 2 月 5 日向金湖法院提起行政诉讼。 被告劳动 局辩称,原告虽然是在工作时间和工作场所内,但当时原告打瞌睡,而没有直接从事 工作,非因工作原因而受伤,不符合国务院《工伤保险条例》第十四条第一款所规定 的“在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害”可以认定为工伤的条 件。 【审判】 金湖法院经审理认为,原告是在其当班从事生产经营活动整个过程 中受伤,其夜班工作期间,因生理原因打瞌睡违反劳动纪律,并不是排除其工作原因 受伤的法律依据;其次,第三人金莲公司存在着生产上的不安全隐患是导致原告受伤 的内在原因,工作场所中纸辊坍塌才是导致原告受伤的直接原因。故应认定原告是在
工作时间、工作场所内,因工作原因受伤,应当认定为工伤,据此,法院对源告的诉 讼请求予以支持。被告作出的具体行政行为,虽然程序合法,但适用法规错误,应予 以撤销。 4、无照驾车上下班遇车祸是否算工伤? 【提示】《工伤保险条例》第十四条第(六)项规定,职工在上下班途中,受到 机动车事故伤害的,应当认定为工伤。职工未取得机动车驾驶证驾驶无牌摩托车,在 上下班途中,受到机动车事故伤害的,不属于违反治安管理行为,应当认定为工 伤。 【案情】吴器红是原告南京格威工贸有限公司(以下简称格威公司)聘用的职工, 2006年5月13日17时50分许,吴无驾驶证驾驶无牌轻便摩托车下班途中,与一辆 正三轮摩托车相撞致伤,其负此次事故的次要责任。吴翠红申请工伤认定,江宁区劳 保局认定吴翠红为因工负伤。原告格威公司不服申请行政复议,南京市劳保局维持了 工伤认定结论。后原告向江宁区法院提起行政诉讼。 【审判】南京市江宁区法院经审理认为:吴翠红无驾驶证驾驶无牌轻便摩托车下 班途中,发生交通事故受伤,符合《工伤保险条例》第十四条第(六)项规定的"“在 上下班途中,受到机动车事故伤害的”应当认定为工伤的情形。被告江宁区劳保局对 此作出的工伤认定行政行为并无不当。关于第三人吴翠红发生交通事故,公安机关是 依据法律法规的相关规定作出的责任认定,尚不能认为是公安机关的有关法律文书认 定吴翠红的行为违反治安管理,故该案情形不符合《工伤保险条例》第十六条第(一) 项关于因犯罪或者违反治安管理伤亡的,不得认定为工伤或者视同工伤的规定。故原 告认为第三人吴器红无驾驶证驾驶无轻便摩托车发生交通事故受伤,不得认定为工 伤的主张不符合上述规定,不予支持。 5、工作中突发疾病怎么认定工伤 【提示】工伤认定案中存有不少疑难案件,本案就是如何适用《工伤保险条例》 “突发疾病”视同工伤条款的疑难案件。现行《工伤保险条例》对于造成死亡的疾病 种类、起因均未作限制,但是认定职工是否属于在工作时间、在工作岗位“突发”疾 病却仍然是本案的审查难点。本案中,对于原告之子高祥广是否属于工作中突发疾病 存在争议,法院倾向于认定引发其死亡的疾病是在工作中突发的。 【案情】高祥广自2005年4月19日起开始在苏州市沧浪区祈福汤打工,2005 年7月30日,高祥广的正常下班时间为21时,当晚19时30分左右,高祥广因咽喉 痛向其领班请假去医院看病,19时40分左右高某离开汤馆。20时左右,因朋友生日 高祥广至朋友家送了个红包,坐了大约10分钟后离去.当晚21时20分,高祥广至苏 州大学附属第一医院就诊,向医生陈述其“已咽痛2天”,诊治过程中,由于病情突 然加重,于7月31日0时05分经抢教无效死亡。经检验,高祥扩死因为急性喉炎、 喉头水肿室息,呼吸衰竭而猝死。高祥死亡后,其父高启春向被告苏州市涝动和社 会保障局申报工伤。社保局作出高祥广死亡不符合《工伤保险涤例》第十五条第一款
工作时间、工作场所内,因工作原因受伤,应当认定为工伤,据此,法院对原告的诉 讼请求予以支持。被告作出的具体行政行为,虽然程序合法,但适用法规错误,应予 以撤销。 4、 无照驾车上下班遇车祸是否算工伤? 【提示】《工伤保险条例》第十四条第(六)项规定,职工在上下班途中,受到 机动车事故伤害的,应当认定为工伤。职工未取得机动车驾驶证驾驶无牌摩托车,在 上下班途中,受到机动车事故伤害的,不属于违反治安管理行为,应当认定为工 伤。 【案情】吴翠红是原告南京格威工贸有限公司(以下简称格威公司)聘用的职工, 2006 年 5 月 13 日 17 时 50 分许,吴无驾驶证驾驶无牌轻便摩托车下班途中,与一辆 正三轮摩托车相撞致伤,其负此次事故的次要责任。吴翠红申请工伤认定,江宁区劳 保局认定吴翠红为因工负伤。原告格威公司不服申请行政复议,南京市劳保局维持了 工伤认定结论。后原告向江宁区法院提起行政诉讼。 【审判】南京市江宁区法院经审理认为:吴翠红无驾驶证驾驶无牌轻便摩托车下 班途中,发生交通事故受伤,符合《工伤保险条例》第十四条第(六)项规定的“在 上下班途中,受到机动车事故伤害的”应当认定为工伤的情形。被告江宁区劳保局对 此作出的工伤认定行政行为并无不当。关于第三人吴翠红发生交通事故,公安机关是 依据法律法规的相关规定作出的责任认定,尚不能认为是公安机关的有关法律文书认 定吴翠红的行为违反治安管理,故该案情形不符合《工伤保险条例》第十六条第(一) 项关于因犯罪或者违反治安管理伤亡的,不得认定为工伤或者视同工伤的规定。故原 告认为第三人吴翠红无驾驶证驾驶无牌轻便摩托车发生交通事故受伤,不得认定为工 伤的主张不符合上述规定,不予支持。 5、 工作中突发疾病怎么认定工伤? 【提示】工伤认定案中存有不少疑难案件,本案就是如何适用《工伤保险条例》 “突发疾病”视同工伤条款的疑难案件。现行《工伤保险条例》对于造成死亡的疾病 种类、起因均未作限制,但是认定职工是否属于在工作时间、在工作岗位“突发”疾 病却仍然是本案的审查难点。本案中,对于原告之子高祥广是否属于工作中突发疾病 存在争议,法院倾向于认定引发其死亡的疾病是在工作中突发的。 【案情】高祥广自 2005 年 4 月 19 日起开始在苏州市沧浪区祈福汤馆打工。2005 年 7 月 30 日,高祥广的正常下班时间为 21 时,当晚 19 时 30 分左右,高祥广因咽喉 痛向其领班请假去医院看病,19 时 40 分左右高某离开汤馆。20 时左右,因朋友生日, 高祥广至朋友家送了个红包,坐了大约 10 分钟后离去。当晚 21 时 20 分,高祥广至苏 州大学附属第一医院就诊,向医生陈述其“已咽痛 2 天”,诊治过程中,由于病情突 然加重,于 7 月 31 日 0 时 05 分经抢救无效死亡。经检验,高祥广死因为急性喉炎、 喉头水肿窒息,呼吸衰竭而猝死。高祥广死亡后,其父高启春向被告苏州市劳动和社 会保障局申报工伤。社保局作出高祥广死亡不符合《工伤保险条例》第十五条第一款
第(一)项“在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死 亡的”之规定,不认定工伤。原告高启春对此不服,向省劳保厅申请行政复议。省厅 维持了苏州市社保局作出的不算工伤的认定决定。原告高启春仍不服,向苏州市沧浪 区法院提起行政诉讼,清求激销被告的工伤认定 【审判】苏州沧浪区法院经审理后认为,《工伤保险涤例》第十五条第一款第 (一)项规定:“在工时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无 效死亡的”视同工伤。本案主要争议于对该条的理解从该条规定来看,对“突发 疾病”的疾病类型、疾病是否与工作原因有关、是否是固有疾病等均未作限制性规定 故不能排除职工原有或已有疾病在工作岗位、工作时间突发适用该条规定的情形。同 时,每个人对于疾病突发的身体反映与忍受力并不相同,高祥广在请假后至明友家送 红包以及自行去医院的行为,不能否定其疾病在工作时间和工作岗位突发的事实。且 从本案查明的事实来看,高祥广至医院就诊的确系请假时发作的病情,确也因该病医 治无效在8小时之内死亡。被告作出的不认定工伤的决定适用法律法规有误,应予撤 销。祈福汤馆不服一审判决,向苏州市中院提起上诉在二审过程中,原告高启春与 第三人祈福汤馆庭外达成协议,上诉人祈福汤馆申请撤回了上诉。 6、上下班途中肇事身算不算工伤? 【提示】2004年1月1日起施行的《工伤保险条例)第十四条第(六)项规定 职工在上下班途中,受到机动车事故伤害的,应当认定为工伤。正确理解《工伤保险 条例》第十四条中规定的“上下班途中,受到机动车伤害的”含义,是认定此案情形 是否属于工伤的前提。 【案情】2004年4月8日,原告镇江市保安服务总公司新 区分公司(以下简称”保安公司”)与韦庆国签订了社区辅警员聘用协议,协议期满 后,双方未续订,但韦庆国仍在"保安公司”从事原工作。2005年4月13日22时 45分许,韦庆国驾驶无牌号二轮摩托车上班,途中与同方向郑小件所骑的自行车发生 碰撞事故,致郑小牛当场受伤。事发后,韦庆国驾车往单位方向逃离事故现场时,又 与路右侧水泥电线杆发生剧烈碰撞,韦庆国当场死亡。对上述两起交通事故,交警部 门分别作出认定,韦庆国对两起事故负全部责任。2005年5月9日,保安公司就韦 庆国的死亡,向镇江劳保局提交了工伤认定申请。劳保局受理后,根据韦庆国是在上 班途中发生车祸后,离事故现场途中再次发生车祸死亡的事实,作出认定韦庆国为因 工死亡的决定。原告对此不服,申请复议,镇江市政府维持了劳动部门的工伤认定决 定。原告仍不服,遂向法院提起行政诉讼。 【审判】原告以国务院《工伤保险条 例》第十六条第一款“职工有下列情形之一的,不得认定为工伤或者视同工伤”中第 (一)项“因犯罪或者违反治安管理伤亡的”规定提起行政诉讼,认为"“劳保局”认 定韦庆国工伤错误,请求法院判决撤销工伤认定决定。镇江市润州法院经审理后 认为:根据规定,职工在上下班途中,受到机动车事故伤害的应当认定为工伤。据此 对职工受到机动车事故伤害而认定为工伤的前提条件是职工必须在上下班途中。而韦 庆国系驾车上班途中与他人所骑的自行车发生碰撞致他人受伤后驾车逃离事故现场
第(一)项“在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在 48 小时之内经抢救无效死 亡的”之规定,不认定工伤。原告高启春对此不服,向省劳保厅申请行政复议。省厅 维持了苏州市社保局作出的不算工伤的认定决定。原告高启春仍不服,向苏州市沧浪 区法院提起行政诉讼,请求撤销被告的工伤认定。 【审判】苏州沧浪区法院经审理后认为,《工伤保险条例》第十五条第一款第 (一)项规定:“在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在 48 小时之内经抢救无 效死亡的”视同工伤。本案主要争议于对该条的理解。从该条规定来看,其对“突发 疾病”的疾病类型、疾病是否与工作原因有关、是否是固有疾病等均未作限制性规定, 故不能排除职工原有或已有疾病在工作岗位、工作时间突发适用该条规定的情形。同 时,每个人对于疾病突发的身体反映与忍受力并不相同,高祥广在请假后至朋友家送 红包以及自行去医院的行为,不能否定其疾病在工作时间和工作岗位突发的事实。且 从本案查明的事实来看,高祥广至医院就诊的确系请假时发作的病情,确也因该病医 治无效在 48 小时之内死亡。被告作出的不认定工伤的决定适用法律法规有误,应予撤 销。祈福汤馆不服一审判决,向苏州市中院提起上诉。在二审过程中,原告高启春与 第三人祈福汤馆庭外达成协议,上诉人祈福汤馆申请撤回了上诉。 6、上下班途中肇事身亡算不算工伤? 【提示】2004 年 1 月 1 日起施行的《工伤保险条例》第十四条第(六)项规定, 职工在上下班途中,受到机动车事故伤害的,应当认定为工伤。正确理解《工伤保险 条例》第十四条中规定的“上下班途中,受到机动车伤害的”含义,是认定此案情形 是否属于工伤的前提。 【案情】2004 年 4 月 8 日,原告镇江市保安服务总公司新 区分公司(以下简称“保安公司”)与韦庆国签订了社区辅警员聘用协议,协议期满 后,双方未续订,但韦庆国仍在“保安公司”从事原工作。 2005 年 4 月 13 日 22 时 45 分许,韦庆国驾驶无牌号二轮摩托车上班,途中与同方向郑小牛所骑的自行车发生 碰撞事故,致郑小牛当场受伤。事发后,韦庆国驾车往单位方向逃离事故现场时,又 与路右侧水泥电线杆发生剧烈碰撞,韦庆国当场死亡。对上述两起交通事故,交警部 门分别作出认定,韦庆国对两起事故负全部责任。 2005 年 5 月 9 日,保安公司就韦 庆国的死亡,向镇江劳保局提交了工伤认定申请。劳保局受理后,根据韦庆国是在上 班途中发生车祸后,离事故现场途中再次发生车祸死亡的事实,作出认定韦庆国为因 工死亡的决定。原告对此不服,申请复议,镇江市政府维持了劳动部门的工伤认定决 定。原告仍不服,遂向法院提起行政诉讼。 【审判】原告以国务院《工伤保险条 例》第十六条第一款“职工有下列情形之一的,不得认定为工伤或者视同工伤”中第 (一)项“因犯罪或者违反治安管理伤亡的”规定提起行政诉讼,认为“劳保局”认 定韦庆国工伤错误,请求法院判决撤销工伤认定决定。 镇江市润州法院经审理后 认为:根据规定,职工在上下班途中,受到机动车事故伤害的应当认定为工伤。据此, 对职工受到机动车事故伤害而认定为工伤的前提条件是职工必须在上下班途中。而韦 庆国系驾车上班途中与他人所骑的自行车发生碰撞致他人受伤后驾车逃离事故现场
途中又撞上水泥电线杆导致自身死亡。故韦庆国在发生交通事故后驾车逃离事故现场 的行为,不能认定是在上班途中。判决:撤销劳保局工伤认定决定。 7、上班第二天就受伤算不算工伤? 【提示】劳动者与用人单位之间存在事实劳动关系,即使未签订书面劳动合 同也不影响其申请工伤认定的权利,并相事实劳动关系的存在与否,并不取决于劳动 者在用人单位工作时间的长短。 【案情】付凤涛于2003年12月10日,经人介绍认识了江都市谋钢结构有限 公司负责日常工作的丁桂林(系原告法定代表人丁克震的父亲),从而到原告处工作】 哪知第二天下午,付凤涛在用钻机给钢版打眼时左臂不慎绞入钻机,造成左臂受伤。 江都市劳动和社会保障局认定付凤涛为工伤。原告不服,提起行政复议。江都市政府 作出维持被告作出的工伤认定决定。原告仍不服,起诉至江都法院。 【审判】江都法院经审理认为,本案争议的点是付凤涛与原告江都市某钢 结构有限公司之间是否存在事实劳动关系。原告与第三人之间虽然未签订书面劳动合 同,2003年12月10日,付凤涛经介绍到该公司工作,公司负责日常管理工作的经理 丁桂林未明确表示反对意见。而且双方当天已经就工资标准和工作内容进行了磋商明 确,付凤涛当日亦在原告厂里从事了原告安的相关工作。2003年12月11日,付凤 涛依照原告的要求投入工作,可以认定原告和第三人之间已经形成事实劳动关系;事 故发生当天,第三人在工作时间、工作场所,因工作原因受到伤害。依据《工伤保险 条例》第十四条的规定,在工作时间和在工作场所内,因工作原因受到事故伤害的 应认定为工伤,付凤涛的情形完全符合工伤认定的要求。 一审判决后,原告精诚 钢结构公司不服,向扬州市中级法院提出上诉。扬州中院审理认为:付凤涛与原告存 在事实劳动关系。驳回上诉,维持原判。 8、上班前换工作服时暴亡算不算工伤? 【提示】 职工进入厂区后,在职工宿舍(车间更衣室)内更换工作服,准备 上岗工作,属从事与工作有关的预备性工作,应视为在工作时间和工作岗位,此时突 发疾病经抢救无效死亡,应视同工伤。 【案情】2007年4月5日5时许,原告邳州某水泥有限公司粉碎车间职工张 元亮到公司上班,该车间上班时间为6时。5时50分左右,张元亮在公司宿舍(车间 更衣室)换工作服准备上岗时,突发疾病昏倒在地,经抢救无效死亡,死亡原因经诊 断为脑出血、脑疝。邳州市劳动和社会保障局经审核认为,张元亮是在工作时间和工 作岗位突发疾病在8小时内经抢教无效死亡。作出认定张元亮为视同工伤。公司不服 申请行政复议,邳州市政府作出维持工伤认定决定。公司仍不服,提起行政诉讼 【审判】案件的争议焦点在于该职工发病是否属”在工作时间和工作岗 位”。 邳州法院经审理认为,张元亮所在岗位每天6点左右上班,张元亮到公司 后换衣服准备上岗的时间应视为工作时间。张元亮换工作服虽是在职工宿舍,但是为 上岗工作而做准备,宿舍是其平时上岗前的更衣场所,应视同“工作岗位”范围,不
途中又撞上水泥电线杆导致自身死亡。故韦庆国在发生交通事故后驾车逃离事故现场 的行为,不能认定是在上班途中。判决:撤销劳保局工伤认定决定。 7、上班第二天就受伤算不算工伤? 【提示】 劳动者与用人单位之间存在事实劳动关系,即使未签订书面劳动合 同也不影响其申请工伤认定的权利,并且事实劳动关系的存在与否,并不取决于劳动 者在用人单位工作时间的长短。 【案情】 付凤涛于 2003 年 12 月 10 日,经人介绍认识了江都市某钢结构有限 公司负责日常工作的丁桂林(系原告法定代表人丁克震的父亲),从而到原告处工作。 哪知第二天下午,付凤涛在用钻机给钢板打眼时左臂不慎绞入钻机,造成左臂受伤。 江都市劳动和社会保障局认定付凤涛为工伤。原告不服,提起行政复议。江都市政府 作出维持被告作出的工伤认定决定。原告仍不服,起诉至江都法院。 【审判】 江都法院经审理认为,本案争议的焦点是付凤涛与原告江都市某钢 结构有限公司之间是否存在事实劳动关系。原告与第三人之间虽然未签订书面劳动合 同,2003 年 12 月 10 日,付凤涛经介绍到该公司工作,公司负责日常管理工作的经理 丁桂林未明确表示反对意见。而且双方当天已经就工资标准和工作内容进行了磋商明 确,付凤涛当日亦在原告厂里从事了原告安排的相关工作。2003 年 12 月 11 日,付凤 涛依照原告的要求投入工作,可以认定原告和第三人之间已经形成事实劳动关系;事 故发生当天,第三人在工作时间、工作场所,因工作原因受到伤害。依据《工伤保险 条例》第十四条的规定,在工作时间和在工作场所内,因工作原因受到事故伤害的, 应认定为工伤,付凤涛的情形完全符合工伤认定的要求。 一审判决后,原告精诚 钢结构公司不服,向扬州市中级法院提出上诉。扬州中院审理认为:付凤涛与原告存 在事实劳动关系。驳回上诉,维持原判。 8、上班前换工作服时暴亡算不算工伤? 【提示】 职工进入厂区后,在职工宿舍(车间更衣室)内更换工作服,准备 上岗工作,属从事与工作有关的预备性工作,应视为在工作时间和工作岗位,此时突 发疾病经抢救无效死亡,应视同工伤。 【案情】 2007 年 4 月 5 日 5 时许,原告邳州某水泥有限公司粉碎车间职工张 元亮到公司上班,该车间上班时间为 6 时。5 时 50 分左右,张元亮在公司宿舍(车间 更衣室)换工作服准备上岗时,突发疾病昏倒在地,经抢救无效死亡,死亡原因经诊 断为脑出血、脑疝。邳州市劳动和社会保障局经审核认为,张元亮是在工作时间和工 作岗位突发疾病在 48 小时内经抢救无效死亡。作出认定张元亮为视同工伤。公司不服, 申请行政复议,邳州市政府作出维持工伤认定决定。公司仍不服,提起行政诉讼。 【审判】 案件的争议焦点在于该职工发病是否属“在工作时间和工作岗 位”。 邳州法院经审理认为,张元亮所在岗位每天 6 点左右上班,张元亮到公司 后换衣服准备上岗的时间应视为工作时间。张元亮换工作服虽是在职工宿舍,但是为 上岗工作而做准备,宿舍是其平时上岗前的更衣场所,应视同“工作岗位”范围,不